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檢法大對決:二審法院“怒懟”檢察院應(yīng)判緩刑抗訴,反加重被告人量刑!–福州刑事律師原創(chuàng)

檢法大對決:二審法院“怒懟”檢察院應(yīng)判緩刑抗訴,反加重被告人量刑!–福州刑事律師原創(chuàng)

刑事辯護(hù)1

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近日,一份北京市第一中級人民法院的刑事判決書刷爆了律師圈,引發(fā)了廣大法律人士熱烈討論。反對者認(rèn)為二審法官在玩“上訴不加刑原則”的文字游戲,違背立法精神。支持者則認(rèn)為二審法院在法律范疇內(nèi)維護(hù)社會公平正義和普遍價值觀,并且說理充分,該判決值得肯定。

由于判決書內(nèi)容過多,在此就不詳細(xì)摘錄,案號是(2019)京01刑終628號,有興趣朋友可以自行前去閱讀。這是一起交通肇事案件,被告人酒后發(fā)生交通事故并導(dǎo)致受害人死亡,事后賠償160多萬取得受害者家屬諒解,檢察機(jī)關(guān)建議法院判處被告人有期徒刑三年,緩刑四年。一審法院認(rèn)為被告人不符合宣告緩刑的條件,判處被告人有期徒刑二年。

一審宣判以后,檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為法院應(yīng)當(dāng)采納量刑建議而沒有采納,提起抗訴,要求對被告人宣告緩刑。被告人亦提起上訴,要求宣告其緩刑。二審法院審理后認(rèn)為原審法院認(rèn)定自首情節(jié)存在錯誤,量刑畸輕,改判被告人有期徒刑三年六個月。這下,被告人及檢察院雙雙傻眼了,并引起法律人熱議。筆者就此也說說自己的看法。

一、從文義解釋上看,二審判決不違反現(xiàn)行法律規(guī)定

《刑事訴訟法》第二百三十七條??第二審人民法院審理被告人或者他的法定代理人、辯護(hù)人、近親屬上訴的案件,不得加重被告人的刑罰。第二審人民法院發(fā)回原審人民法院重新審判的案件,除有新的犯罪事實(shí),人民檢察院補(bǔ)充起訴的以外,原審人民法院也不得加重被告人的刑罰。

此即所謂的上訴不加刑原則。但《刑事訴訟法》第二百三十七條第二款規(guī)定“人民檢察院提出抗訴或者自訴人提出上訴的,不受前款規(guī)定的限制。”法條原文并未規(guī)定檢察院以量刑過重為由提出的抗訴法院不得加重被告人的刑罰。本案檢察院提出抗訴后,二審法院全面審理案件后發(fā)現(xiàn)一審法院在自首的認(rèn)定上存在錯誤,量刑畸輕,以此為由加重被告人的刑罰,由于存在抗訴,因而二審判決不違反《刑事訴訟法》第二百三十七條第一款的規(guī)定,并未違反現(xiàn)行法律規(guī)定。

二、二審判決實(shí)質(zhì)上并沒有違反“上訴不加刑”立法精神

《刑事訴訟法》既然規(guī)定了“上訴不加刑”原則,從有利被告人的角度出發(fā),自然應(yīng)推導(dǎo)出有利于被告人的抗訴法院不得加重刑罰。因此應(yīng)對《刑事訴訟法》第二百三十七條規(guī)定的不受抗訴限制應(yīng)做限縮解釋,即不利于被告人的抗訴,法院才能加重量刑。這一觀點(diǎn)亦體現(xiàn)在全國人大法工委編寫的《<中華人民共和國刑事訴訟法>釋解與適用》(2018年版)第450頁:“人民檢察院認(rèn)為第一審判決確有錯誤,處刑過重而提出抗訴的第二審人民法院經(jīng)過審理也不應(yīng)當(dāng)加重被告人的刑罰。”

但本案其實(shí)不屬于該種情形的。一審檢察院的量刑建議是有期徒刑三年,緩刑四年,一審判決是有期徒刑兩年,檢察院抗訴要求采納量刑建議,即判處被告有期徒刑三年,緩刑四年。雖然在一般人看來有期徒刑兩年肯定比有期徒刑三年,緩刑四年更重,但實(shí)際上檢察院的抗訴要求是要求二審法院判處更重的主刑,但采取緩期執(zhí)行的方式。從一層面上看,很難說檢察院的抗訴請求是單純要求減輕量刑,因此二審法院也不必然就違反了“上訴不加刑”立法精神。

三、本案是否有“妖”?

筆者并不是案件的親歷者,無法給出答案,在此就提幾個案件的特殊點(diǎn)吧,是否有“妖”就交由各位讀者評判吧。

1、被告人是否構(gòu)成自首的問題

本案被告人在撞到被害人后逃逸,逃逸后擦拭車身血跡,在到案后卻一直辯稱不知道是否撞人。但根據(jù)判決書,撞人經(jīng)過為“后車輛右前方撞擊被害人宋某,致宋某身體騰空砸向車輛前機(jī)器蓋和前擋風(fēng)玻璃,后再次騰空并向右前方連續(xù)翻滾直至落地,終致宋某當(dāng)場因顱腦損傷合并創(chuàng)傷性休克死亡。后余金平駕車撞擊道路右側(cè)護(hù)墻,校正行車方向回歸行車道,未停車并駛離現(xiàn)場。”在這種情況下,根據(jù)現(xiàn)場道路環(huán)境、物證痕跡、監(jiān)控錄像等足以認(rèn)定被告人在事故發(fā)生時對于撞人這一事實(shí)是明知的,不可能是如被告人所陳述不知情的,但其在自動投案后始終對這一關(guān)鍵事實(shí)不能如實(shí)供述,依法不應(yīng)構(gòu)成自首。但一審時控辯審三方在自首這一問題上達(dá)成驚人的達(dá)成一致,均認(rèn)定本案被告構(gòu)成自首。

2、酒后駕車重復(fù)評價問題

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人酒后駕車系認(rèn)定其構(gòu)成交通肇事全部責(zé)任的主要理由,已在事實(shí)認(rèn)定時作為加重的犯罪情節(jié)做出了評價,不應(yīng)在量刑時再作為量刑情節(jié)予以從重處罰。但根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理交通肇事刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條第一款第(一)項及第三條之規(guī)定,被告人系因其具有交通肇事后逃逸情節(jié)而非因酒后駕車情節(jié)才導(dǎo)致法定刑升格。檢察機(jī)關(guān)的觀點(diǎn)顯然不能成立,但其卻在作為抗訴理由提及,這種做法顯然更像是辯護(hù)律師的做法,而不像檢察機(jī)關(guān)的風(fēng)格。

而實(shí)質(zhì)上,基于被告人的反常行為,從被告人的時間線上看“21時36分50秒,余金平離開小區(qū)步行前往現(xiàn)場。6月6日0時55分40秒,余金平進(jìn)入北京大福汗天堂美容有限公司的足療店,4時59分離開該足療店。5時左右,余金平前往北京市公安局門頭溝分局交通支隊投案。5時30分,余金平接受呼氣式酒精檢測,血液酒精濃度為8.6毫克/100毫升。6時12分,余金平接受血液酒精檢驗,但未檢出酒精。”,酒精濃度消減速度極不正常,再結(jié)合時間線上的空缺,筆者甚至懷疑被告人用了其他特殊手段來掩飾并消減酒精濃度,被告人不僅是酒后開車這么簡單,甚至有可能是醉酒開車。

3、根據(jù)筆者的辦案經(jīng)驗,通常而言檢察院不會因為法院未對被告人判處緩刑提起抗訴。

4、法官辦案數(shù)量多,辦案壓力大。如非案件特別,通常而言不會在判決書中進(jìn)行如此詳細(xì)的說理去“懟”檢察院。

5、本案被告人曾是中國中鐵股份有限公司的紀(jì)檢工作人員。

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