91视频一区二区,亚洲精品中文字幕在线观看,国产高清在线精品一区二区三区 http://www.tkselect.com Fri, 25 Apr 2025 07:56:10 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.16 福州律師評析:父親去世后,兒子領取了全部死亡賠償金,爺爺去世后,姑姑能主張分割賠償金嗎? http://www.tkselect.com/?p=13628 Wed, 04 Dec 2024 02:38:12 +0000 http://www.tkselect.com/?p=13628 福州律師蔡思斌評析:

死亡賠償金雖然是參照遺產分配規則進行分割,但遺產自被繼承人死亡后即轉化為全體繼承人共同共有,而死亡賠償金則無此性質。若本案爭議標的系父親去世后遺留的房產或是存款,則爺爺自父親死亡之日即與孫子共同共有遺產,在爺爺去世后,其繼承人可基于轉繼承繼承相應遺產。但本案爭議標的系死亡賠償金,在死亡賠償金已由孫子領取情況下,由于賠償金從始至終都沒有被實際占有,并沒有取得賠償金的所有權,因此在其去世后賠償金亦不會轉化為遺產,繼承人無權主張分割。

值得一提的是,在款項由孫子實際占有的情況下,爺爺對死亡賠償金享有的是債權請求權,在法理上其繼承人應當是作為債權人主張權利更為合適。但考慮到雙方是親密的爺孫關系,且賠償金是來源于父親意外死亡,綜合爺爺從始至終都未提出異議,實際情況大概率也是爺爺同意這筆錢歸孫子所有。綜合全部案情來看,法院大概率也不會支持姑姑的請求。

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案情簡介:

宋某才育有二子一女,長子宋某生,次子宋某清,女兒宋某芳。宋某生育有一子宋某。2020年11月13日,宋某生因交通事故死亡。上述交通事故賠償款共計1016775.73元,至2021年11月22日已全部支付給宋某。宋某當庭認可應賠付其祖父宋某才的生活費45485元沒有交付給宋某才。2022年4月28日,宋某才因病死亡。后宋某清與宋某產生矛盾,宋某清訴至一審法院,主張宋某才應得的交通事故賠償應作為遺產繼承,請求判令宋某返還宋某清應得繼承款253182.57元。

 

一審法院觀點

《中華人民共和國民法典》第一千一百二十二條第一款規定:遺產是自然人死亡時遺留的個人合法財產。本案中,宋某生于2020年11月13日因交通事故死亡,至2021年11月22日,相應的賠償款項已全部支付給宋某。宋某提交的其與祖父宋某才簽具的同意領款聲明,不能反映宋某才就賠償款數額對宋某有贈與的意思表示,故宋某和宋某才作為宋某生的第一順序繼承人,對宋某生死亡賠償金共同享有權利。但是,死亡賠償金并非死者的遺產,其性質是侵權責任人對死者親屬的財產性損害賠償,分割原則不等同于遺產分配,分割時要考慮親屬與死者的親疏關系遠近、與死者共同生活的緊密程度及生活來源等因素,可參照遺產分割的相關規定適當分配。自宋某生死亡至宋某才死亡長達兩年時間內,宋某清沒有證據證明宋某與宋某才就案涉賠償款存在分割的請求或達成分配協議,也就是在宋某與宋某才之間未分割形成各自的權利數額,鑒于死亡賠償金的性質及二者祖孫關系,不能當然的認定宋某才對案涉賠償款具有的確定的份額。因此,宋某清的主張的款項并未發生由宋某才分得的事實,并非是宋某才的遺產,故宋某清主張繼承宋某才的遺產沒有事實依據。

 

二審山東濟寧中院觀點

依據當事人的訴辯意見,本案二審的爭議焦點是:宋某應否向宋某清返還其應得繼承款169580.13元。死亡賠償金是指被侵權人因侵權人的侵權行為而死亡,侵權人應當支付給被侵權人近親屬的金錢賠償。在本案中,宋某、宋某才的近親屬宋某生因交通事故死亡,宋某以領款人身份共計領取賠償款1016775.73元。死亡賠償金不屬于死者的個人遺產,不能直接適用遺產繼承的相關法律規定進行分配。依據當事人的陳述及舉證,自宋某生死亡到宋某才去世的兩年時間內,在宋某領取死亡賠償金后,宋某與宋某才之間并未對賠償款進行分割從而形成各自明確的權利數額。遺產的繼承需要有被繼承人明確的遺產,死亡賠償金具有特殊性,對于死亡賠償金的分配,應根據與死者關系的親疏遠近、與死者共同生活的緊密程度、生活來源的因素及與死者共同生活和經濟依賴關系適當分割。結合宋某才與宋某之間的祖孫關系、宋某才生前與宋某未要求并完成賠償款分割以及人情常理等因素,不能直接確認宋某才對于案涉賠償款享有的確定份額。宋某清主張的款項未發生宋某才分得的事實,其以遺產繼承為由要求宋某返還169580.13元,依據不足,一審法院不予支持并無不當。

 

索引案例:(2024)魯08民終4921號,以上涉及名字均為化名

 

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福州律師評析:離婚后雙方協議互為遺產繼承人應認定為接受遺贈表示,法院確認概況遺贈有效性 http://www.tkselect.com/?p=13463 Fri, 08 Nov 2024 01:06:51 +0000 http://www.tkselect.com/?p=13463 福州律師蔡思斌評析:

本案為人民法院案例庫收錄的關于境外遺囑的法律適用與效力認定的繼承糾紛典型案例,雖判決距今十年之久,但其法院觀點仍具參考價值。除涉外相關問題外,案涉遺囑的形式、實質要件及表述內容同樣有值得探討之處。

首先,從案涉遺囑的性質來看,雙方約定互相為對方的遺產繼承人,應為相互遺囑。雙方簽訂協議時已無夫妻關系,據《繼承法》第十六條第三款規定,公民立遺囑將個人財產贈給法定繼承人以外的人應為遺贈行為,因此案涉遺囑應屬遺贈性質。

其次,從接受遺贈方式來看,受贈人接受遺贈的表示形式只要達到能夠確認為其有接受遺贈的意思表示的程度即可。據《繼承法》第二十五條第二款規定,受遺贈人應當在知道受遺贈后兩個月內,作出接受或者放棄受遺贈的表示。從上述規定的內容來看,受贈人應該在規定時間內作出表示,但對表示的形式并未限定。簽訂相互遺囑時,應視為受贈人已經“知道受遺贈”,其簽訂遺囑的行為能夠反映其已接受遺贈。且遺贈人生前到公證處作出遺贈公證,受遺贈人也通過公證表示接受遺贈,其在遺贈人死亡后辦理喪事等行為同樣應視為接受遺贈。因此,受遺贈人接受遺贈的表示形式,可以是書面、口頭形式或外在行為。

最后,從遺囑表述的內容來看,遺囑人可以對遺產做概括性處分。遺產是被繼承人死亡時所遺留的財產和財產性權利,這些財產在被繼承人生前隨時處在變動中,只有被繼承人死亡繼承開始,被繼承人所遺留的財產才能確定為遺產。因此遺贈人遺產不應只局限于立遺囑時的現有財產,后續增加的財產同樣應列入遺囑處分財產范圍內。因此,本案的遺囑表述為概括遺贈,遺贈內容包括當時現有以及將來產生的財產。

案情簡介:

1992年9月,原告嚴某與姚某乙在巴拉圭的法院辦理了離婚手續,姚某乙即與德國籍老人E 在德國登記結婚。同時,姚某乙與E辦理了互不繼承對方遺產的公證,原告與姚某乙簽訂一份互相繼承對方遺產的協議,并經公證。2004年11月8日,姚某乙因搶救無效在德國病故。2010年11月,原告回國后,才知四被告已于2005年6月將系爭房屋權利人變更為被告王某、展某、陳某。原告認為其與姚某乙訂立的《繼承遺產協議》成立且有效,原告是姚某乙遺產的受遺贈人且已表示接受遺贈,姚某乙在系爭房屋中的權利應由原告繼承,四被告在姚某乙去世后采取冒用姚某乙名義的方式,假借買賣合同將系爭房屋登記到被告王某、展某、陳某名下,是惡意串通損害原告利益的行為,應為無效,系爭房屋應確定為原告與被告姚某甲共同共有。原告將四被告訴至法院,請求確認四被告就系爭房屋簽訂的《上海市房地產買賣合同》無效;判決原告與被告姚某甲共同共有系爭房屋。

一審法院觀點:

在《繼承遺產協議》中,嚴某某與姚新潔相互以對方為自己遺產的唯一繼承人,該共同遺囑屬于相互遺囑。相互遺囑中一個遺囑人死亡,另一遺囑人尚健在時,應當確認已經死亡的遺囑人所作的意思表示生效,尚健在的遺囑人所作的意思表示失效。嚴某某與姚新潔在訂立協議時,已沒有夫妻關系,不是彼此的法定繼承人,兩人通過共同遺囑的方式,將各自的遺產贈與法定繼承人以外的被繼承人,我國繼承法中規定該行為為遺贈。嚴某某與姚新潔訂立協議時間較早,兩人各自所有的財產在發生繼承時必定會有變化。從協議表述內容應認定雙方所作的遺贈為概括遺贈,即雙方并不是僅就訂立協議時的財產或某幾項確定的財產作出遺贈,而是指到立遺囑的任何一方去世時,他的所有財產由另一方繼承,不限于雙方立協議時申報的財產,立協議之后獲得的個人財產也應包括在內。姚某某、王某某、展某、陳某某提出的嚴某某可繼承的財產僅限于8.5萬德國馬克、姚新潔訂立協議后獲得的系爭房屋的產權不在嚴某某可繼承范圍的主張,未能提供相應法律依據,法院不予支持。

一般認為,遺贈不同于契約等合意行為,是一種處分自己遺產的單方法律行為,遺贈人在立遺囑時,不必征求受遺贈人的同意,即可在其遺囑中作出遺贈的規定。基于遺贈的這一法律特性,我國繼承法規定,受遺贈人應當在知道受遺贈后兩個月內,作出接受或者放棄受遺贈的表示。但在本案的共同遺囑中,立遺囑卻是一種雙方的民事行為,共同遺囑的成立乃是嚴某某與姚新潔雙方共同合意的結果,嚴某某與姚新潔訂立共同遺囑、領取公證書的行為,應視為兩人在獲知受對方遺贈的同時即明確作出了接受遺贈的表示。之后,嚴某某與姚新潔長期保管著公證遺囑,嚴某某對姚新潔生病期間的照料、嚴某某在姚新潔去世后購買墓地、送姚新潔骨灰回國落葬等行為,都是接受遺贈意思表示外在的持續行為。……嚴某某出具給姚某某的收條,亦能印證姚某某知曉并認可嚴某某是姚新潔遺產的受遺贈人的身份。對于姚新潔在德國遺留的財產,現并無材料顯示適用何種方式進行了處理,無法作為認定本案事實的依據。故法院認為,嚴某某在姚新潔作出遺贈決定時及姚新潔去世前后都以自己的行為表示了接受遺贈,嚴某某應是姚新潔本案所涉遺產的合法繼承人。

二審法院觀點:

受遺贈人應當在知道受遺贈后兩個月內,作出接受或者放棄受遺贈的意思表示。到期沒有表示的,視為放棄受遺贈。上訴人姚某某、王某某、展某、陳某某認為被上訴人嚴某某以其實際行動放棄了繼承被繼承人姚新潔遺產的權利。對此本院認為,原審認定該協議的性質應為遺贈與法不悖,本院亦予以認可;同時本院認為,被上訴人嚴某某以協議的形式已表達了其接受被繼承人姚新潔所作的遺贈表示,其表示的行為并不為法律所禁止,故本院認為被上訴人嚴某某享有受遺贈人的合法權益。上訴人姚某某、王某某、展某、陳某某認為被上訴人嚴某某未在規定期間內表示接受遺贈,應視作其已放棄繼承,然其并不能否認該協議系訂約雙方均已表示認可的事實,故本院對其該主張亦難以支持。……綜上所述,原審認定事實清楚,判決并無不當。

 

索引案例:(2014)滬二中民一(民)終字第294號

 

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福州律師評析:夫妻一方去世后,另一方擅自將共同財產贈與他人,贈與合同是全部無效還是部分無效? http://www.tkselect.com/?p=13445 Wed, 06 Nov 2024 01:41:11 +0000 http://www.tkselect.com/?p=13445 夫妻一方去世后,在未分割遺產下,另一方擅自將本屬于夫妻共同財產的房產過戶與其中一個子女,該行為是否有效?對此,司法實踐有二種截然不同觀點。本文引用兩個案件都來源于北京市第二中級人民法院,兩個案情高度相似,最終判決卻截然不同。

一、處分行為并不損害另一方的利益,贈與合同應為部分有效,而非全部無效

北京市第二中級人民法院(2021)京02民終12437號民事判決,法院認為:贈與合同是贈與人將自己的財產無償給予受贈人,受贈人表示接受贈與的合同。田銘燦與田源簽訂《不動產贈與合同》并完成產權變更登記。應當認為,田銘燦對自己的財產有權處分,并完成了贈與行為,該部分財產的處分并不損害田桂華的利益,并沒有合同無效的法定理由。田銘燦在立遺囑后,又將財產贈與田源,實際實施了與遺囑內容相反的民事法律行為的,應視為對遺囑相關內容的撤回。但《不動產贈與合同》中對楊彩玲遺產部分進行的處分行為無效。因此,《不動產贈與合同》為部分無效。一審法院認定《不動產贈與合同》整體無效,屬于適用法律不當,本院予以糾正。至于合同部分無效后的處理,楊彩玲遺產是否屬于繼承人共同共有,還應當參考楊彩玲遺囑等情況,另行解決。

二、未經共有權人同意擅自處分遺產,違反了相關法律規定,贈與合同全部無效

北京市第二中級人民法院(2022)京02民終2138號民事判決,根據查明的事實,涉案房屋系李國忠與于某夫婦共同財產,李國忠在于某去世后將涉案房屋贈與李紅,但未經過于某的全部繼承人同意。現于某的繼承人之一要求確認李國忠與李紅之間的贈與協議無效,并要求將涉案房屋恢復登記至李國忠名下,于法有據,一審法院予以支持,并無不當,本院予以維持。李紅以李國忠、李剛均要求把涉案房屋贈與其,李紅、李剛、李國忠已經超過三分之二份額為由,主張涉案贈與合同有效,但現并無證據證明于某生前與李國忠約定涉案房屋為按份共有,于某去世后,其繼承人又未對遺產進行分割,故李紅的上述主張缺乏法律依據,本院不予支持。同理,李紅所持即便涉案贈與合同無效,也是部分無效的主張,亦缺乏法律依據,本院亦不予支持。

對于擅自處分共有財產這個問題,夫妻一方贈與第三者的情況,實踐中已經明確是全部無效。最高院亦多次明確 “根據共同共有的一般原理,在婚姻關系存續期間,夫妻共同財產應作為一個不可分割的整體,夫妻對全部共同財產不分份額地共同享有所有權,夫妻雙方無法對共同財產劃分個人份額,在沒有重大理由時也無權于共有期間請求分割共同財產。夫妻對共同財產享有平等的處理權,并不意味著夫妻各自對共同財產享有一半的處分權。只有在共同共有關系終止時,才可對共同財產進行分割,確定各自份額。因此,有配偶者擅自將夫妻共同財產贈與婚外同居者,顯然超出了日常生活需要的范圍,侵犯了另一方的財產權利,該贈與行為無效,且贈與行為全部無效,而非部分無效。”

事實上,各方當事人系繼承共有尚未分割關系下,與上述情況并無實質區別,所有繼承人是不分份額的共同享有所有權,任何一方都無權單獨處分共有財產。在此類繼承案件中,蔡律師認為也應當參照上述觀點進行處理即認定全部無效而非部分無效。可惜,這僅是蔡律師個人觀點,不同法院不同法官,甚至同一法院不同法官,或者同一法官不同時期可能觀點都不同。

當事人或者律師很暈吧。類似情形,就同一個法院,前后一年觀點可以截然相反。律師做案件,有時越做越怕,你研究越多,對于案件判斷及直向越不敢斷定,越認為有多種可能,越要考慮多種可能導致的后果,甚至要提前預警或告知當事人。律師可以是專業的,但當事人你未必能要求其也是專業的,非專業的當事人聽著專業律師的不能肯定的判斷,肯定會更糊涂。或者這時有一個律師站出來,敢說敢斷,敢給肯定的解答,當事人肯定優先選擇他。但那樣對當事人真的好么?那只有天知道,至少對收案律師是好的,畢竟成就一單委托了。

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訴訟請求設置失誤,包贏的案件一二審卻翻車了,怪可惜的!——福州律師、福州婚姻律師、福州繼承律師普法專題 http://www.tkselect.com/?p=13432 Mon, 04 Nov 2024 01:17:57 +0000 http://www.tkselect.com/?p=13432 有這么一個案例,案件事實清楚,原告勝訴肯定沒問題。但卻由于原告設置訴訟請求失誤,導致一二審均敗訴,后續還要再重新起訴,這中間花的金錢、時間、精力可是虧得一塌糊涂。這時候當事人才知道請個靠譜的律師多重要,不然簡單案件照樣能讓你翻車。

男女雙方于1988年再婚,再婚時男方不滿10周歲女兒跟隨共同生活,雙方形成繼子女關系。2015年男方通過法定繼承與妹妹共同取得案涉房屋所有權,雙方份額各半。2017年,男方將案涉房屋50%份額以二手房買賣過戶給自己女兒宋某。女方在男方2018年過世后才發現,就此雙方成訟。

女方操作非常虎,直接以所有權確認糾紛為案由要求法院確認其對涉案房屋擁有25%份額。她邏輯面上倒是能夠自洽。女方認為婚內法定繼承房屋屬夫妻共同財產,男方擅自將房屋50%份額贈與給女兒行為整體無效,出于家庭關系原因女方僅主張了涉案房產25%,剩余份額當屬遺產進行法定繼承。蔡律師看了也覺得有意思,你都與對方翻臉了又何必婆婆媽媽,直接主張擁有37.5%份額就好了,先不論案件輸贏,這中間好歹有一定的談判空間。

繼女抗辯倒也常規,說什么這房產現在登記在她名下就不是什么共同財產、父親可以自由處分名義財產、女方之前已明確同意父親將房產轉給她等等。

看得比較突然,其實一點也不意外,一二審法院對女方訴訟請求都不予支持。

一審法院認為根據房屋權屬狀況信息顯示,男方所占有的涉案房屋50%的份額已于2017年4月24日通過二手房買賣方式變更登記為女兒所有,故女方要求確認涉案房產1/4的份額歸其所有的訴訟請求不能成立。

二審法院多了一丟丟判決邏輯推理。本案女方訴請法院判決確認涉案房屋1/4的份額歸女方所有,在女兒取得涉案房屋物權變動的原因行為,即男方與女兒之間的房屋買賣合同的性質、效力未作出認定之前,女方徑行訴請確認涉案房屋1/4的份額歸王桂珍所有,沒有事實及法律依據。因此,一審法院對王桂珍的訴訟請求不予支持并無不當。

蔡律師有個類似案件,但為穩妥起見及聚焦案件爭點,蔡律師案由定性成返還原物糾紛,訴訟請求是這樣設置的:

一、請求人民法院依法確認林某某于2018年8月20日將坐落于某房屋轉讓與被告林某女的行為無效;

二、判令被告林某女將坐落于某房屋產權恢復登記至林某某名下;

案例索引:(2020)魯01民終3378號,以上涉及人名均為化名。

 

福州律師蔡思斌

2024年11月4日

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福州律師評析:無人繼承的遺產應如何處理,無繼承權的當事人能否分到遺產? http://www.tkselect.com/?p=13390 Tue, 29 Oct 2024 08:13:09 +0000 http://www.tkselect.com/?p=13390 近日,有當事人向蔡律師咨詢了關于遺產繼承糾紛的幾個問題。被繼承人王先生于近期去世,其父母、姐姐均已先于他去世,王先生未婚未育,王先生的姐姐也同樣未生育子女,并且王先生也沒有與任何人簽署過遺贈撫養協議。因此其名下雖有兩百萬余遺產,但卻無第一、第二順序繼承人可繼承。在這種情況下,王先生名下遺產應如何處置?當事人作為王先生的堂兄妹,為其處理了喪葬等事宜,能否分到一定的遺產?

一、無人承受遺產的管理及歸屬如何?

無人承受遺產,是指繼承開始后,沒有繼承人或受遺贈人承受的死者的財產。無人承受的遺產主要包括以下三種情形:一是沒有法定繼承人、遺囑繼承人或受遺贈人的遺產;二是雖有法定繼承人、遺囑繼承人,但均放棄繼承或喪失繼承權的遺產;三是雖有受遺贈人但放棄接受遺贈或喪失受遺贈權的遺產。

根據《民法典》第一千一百四十五條,沒有繼承人或者繼承人均放棄繼承的,由被繼承人生前住所地的民政部門或者村民委員會擔任遺產管理人。在無人承受遺產的情況下,民政部門及村委會應依據《民法典》第一千一百四十七條,為被繼承人履行遺產管理人的職責,妥善清理、處理、分割其遺產。

根據《民法典》第一千一百六十條,無人繼承又無人受遺贈的遺產,歸國家所有,用于公益事業;死者生前是集體所有制組織成員的,歸所在集體所有制組織所有。”根據上述規無主遺產應歸國家所有,如死者生前是集體所有制組織成員的,則歸所在集體所有制組織所有。如:(2022)遼1303民初261號法院判決“如無其他繼承人,則案涉的房屋應由佟玉琦生前所在地西大營子河南村民委員會負責管理;如果無人繼承又無人受遺贈,則案涉房屋歸佟玉琦生前所在的集體所有制組織所有。”

無論是遺產管理人還是遺產繼承人,在管理遺產和取得遺產前,只有清償債務后國家或集體所有制組織才能取得剩余部分的遺產,都必須根據《民法典》第一千一百五十九條“分割遺產,應當清償被繼承人依法應當繳納的稅款和債務;但是,應當為缺乏勞動能力又沒有生活來源的繼承人保留必要的遺產。”先清償債務,如(2021)鄂1002民初381號法院判決“結合《中華人民共和國民法典》第一千一百六十條的規定,即使被告王某放棄繼承被繼承人王旭的遺產,該部分遺產仍應對債權人進行債務清償,而該義務則變為收歸國有的單位、組織承擔。”二法規可獨立使用,也可為同一情況的遞進階段。如債權人指定民政部門為遺產管理人的情況下,民政部門將被繼承人財產分割、清償完畢后的剩余財產,歸國家或所有,用于公益事業。

關于誰能代表國家繼承取得遺產,《民法典》第一千一百六十條僅進行籠統規定,沒有直接明確組織。司法實踐中,法院認為基層國家機關可作為代表繼承取得財產。如:(2019)粵2071民特1530號判決:法院認為,人民法院受理認定財產無主申請后,經審查核實,發出財產認領公告滿一年無人認領的,判決認定財產無主,收歸集體或者國家所有。盧耀權遺留的上述房產無人繼承,亦未有受遺贈人,根據《中華人民共和國民法典》第一千一百六十條規定,應收歸國家所有,用于公益事業。盧耀權遺留下來的房產位于中山市石岐區,系中山市石岐區辦事處轄區。廣東省中山市石岐區辦事處作為一級基層國家機關組織可依法代表取得無主財產之所有權,用于公益事業。

二、非繼承人能酌情分得遺產嗎?

《民法典》第一千一百三十一條對酌情分得遺產權進行了規定,對繼承人以外的依靠被繼承人扶養的人,或者繼承人以外的對被繼承人扶養較多的人,可以分給適當的遺產。又依據《繼承編司法解釋一》第四十一條“遺產因無人繼承又無人受遺贈歸國家或者集體所有制組織所有時,按照民法典第一千一百三十一條規定可以分給適當遺產的人提出取得遺產的訴訟請求,人民法院應當視情況適當分給遺產。”。無人繼承又無人受遺贈的遺產在清償稅款和債務后,歸屬于國家或集體所有制組織以前,對繼承人以外的依靠被繼承人扶養的,或者繼承人以外的對被繼承人扶養較多的人,可以分配給他們適當的遺產。在清償債務并分配給繼承人以外的依靠被繼承人扶養的人,或者分配給繼承人以外的對被繼承人扶養較多的人適當遺產后,剩余遺產收歸國家或集體所有制組織所有。

具體到本案中,咨詢人為被繼承人王先生的堂兄妹,并不享有繼承權。但其為王先生處理了后事等喪葬事宜,可作為繼承人以外的對被繼承人照顧扶養較多的人主張部分遺產。至于能主張多少,可參照《民法典繼承編司法解釋一》第二十條“依照民法典第一千一百三十一條規定可以分給適當遺產的人,分給他們遺產時,按具體情況可以多于或者少于繼承人。”適當分得遺產,如(2022)粵0606民初18984號法院判決,被繼承人宋某死亡時沒有父母、配偶、子女、兄弟姐妹等法定繼承人,原告作為繼承人以外的對被繼承人照顧扶養較多的人,曾有照看過宋某,宋某死后也由原告辦理喪葬事宜。依照《中華人民共和國民法典》第一千一百三十一條規定:對繼承人以外的依靠被繼承人扶養的人,或者繼承人以外的對被繼承人扶養較多的人,可以分給適當的遺產。考慮宋某所在的村委會表示不對案涉房屋主張權利,因此,宋某的案涉房屋遺產本院確定由原告全部取得。再例如(2020)滬0115民特518號法院判決,法院認為,無人繼承又無人受遺贈的遺產,歸國家所有,用于公益事業。遺產因無人繼承又無人受遺贈歸國家所有時,如繼承人以外的對被繼承人扶養較多的人提出取得遺產的訴訟請求,人民法院應當視情況適當分給遺產。本案中,涂某2無繼承人,案外人王某表示放棄遺贈,故其名下財產應認定為無主財產,收歸國家所有。結合在案證據,申請人系涂某2舅舅,與涂某2一家關系和睦,對涂某2亦給予了必要的幫助,故可認定申請人對涂某2扶養較多,并適當分予遺產。

福州律師蔡思斌

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福州律師分享:繼子獲贈房產后怠于照顧、贍養老人被訴撤銷贈與 http://www.tkselect.com/?p=12958 Tue, 27 Aug 2024 01:56:00 +0000 http://www.tkselect.com/?p=12958 再婚后,馬阿姨將自己的一套房子過戶給了繼子小趙。房子過戶幾年后,喪偶獨居的馬阿姨因病臥床不起,小趙和媳婦卻經常不接馬阿姨的電話,還帶走了她的個人證件,讓馬阿姨連看病都成了困難。無奈之下,馬阿姨一紙訴狀將小趙告上法院,要求撤銷對小趙的房屋贈與。日前,北京市第三中級人民法院審理了該起案件。

馬阿姨和老伴趙大叔是再婚重組家庭,兩人結婚時,趙大叔和前妻的孩子小趙已經成年。馬阿姨沒和趙大叔生兒育女,自己也沒有其他子女,于是將小趙視如己出。2013年,馬阿姨和小趙簽訂了合同,把自己的一套房子過戶給了小趙,但馬阿姨并沒有讓小趙掏錢,小趙也滿心歡喜地接受了這份禮物。

幾年后,趙大叔去世,馬阿姨也因嚴重心臟病臥床不起,連吃飯都成了問題。小趙和媳婦照顧了馬阿姨一段時間后,便開始不接馬阿姨的電話。小趙還拒不歸還馬阿姨的身份證、銀行卡和醫保卡。為了能及時看上病,馬阿姨只好報警,最終由民警和居委會工作人員上門協調才解決問題。

之后,馬阿姨向法院起訴撤銷對小趙的贈與,要求小趙將房子歸還給自己。小趙認為,對馬阿姨沒有贍養義務,兩人簽的合同也沒有約定小趙有照顧馬阿姨的義務,因此不同意馬阿姨的主張。北京市朝陽區人民法院作出判決,撤銷馬阿姨與小趙就涉案房屋的贈與合同關系,小趙協助馬阿姨將涉案房屋恢復登記至馬阿姨名下。小趙不服一審判決,提起上訴。

北京三中院審理后認為,馬阿姨將房子無償贈與小趙,考慮一般人的心理預期和生活常理,結合小趙曾經照顧過馬阿姨,還為馬阿姨長期保管個人證件、銀行卡等事實,可以綜合認定馬阿姨的贈與行為附帶了小趙應該對馬阿姨的日常生活進行照料的義務;在年逾七旬的馬阿姨長期因病臥床且身患重病的情況下,其至少應該照顧好馬阿姨的日常起居,但小趙提供的照料難以使法院認定小趙已經盡到了合理的照顧、贍養義務,因此馬阿姨有權撤銷贈與并要求小趙將房屋歸還。法院遂依法支持了馬阿姨的訴請。

  (張慧 張韻可)

■法官說法

根據民法典的相關規定,對于贈與合同,如果受贈人不履行合同約定的義務,贈與人有權撤銷贈與。本案中,雖然馬阿姨和小趙之間沒有血緣關系,合同中也沒有約定小趙的義務,但是法院從生活常理和一般人的心理預期出發,認定小趙應當承擔照顧馬阿姨的義務,傳達了保護老年人合法權益的價值取向,該判決彰顯了人文關懷的溫度。

房產屬于家庭內部的一項重要財產,處分房產等大額財產的行為通常屬于生活中的重大決策。老人將自己名下的房屋等大額財產無償贈與子女或其他晚輩,這類行為體現了老人對年輕一代的無私奉獻和扶持,背后往往寄托著與家人其樂融融、頤養天年的美好期待,尤其是在贈與關系雙方之間并不存在血緣關系的情況下,法院應該綜合老人的生活狀況、經濟條件、贍養需求等因素,探查贈與行為背后的真實動機,從而切實保障老年人的合法權益。

來源:人民法院報

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福州律師評析:債務人負有債務卻放棄房產繼承,該放棄行為能否被債權人撤銷!–泉州中院2024年最新改判案例 http://www.tkselect.com/?p=12692 Fri, 19 Jul 2024 03:26:40 +0000 http://www.tkselect.com/?p=12692 此前剛發過一篇文章配偶因離婚放棄房產繼承,福建三級法院均認定有效!》那有人還會問,如果自己背有債務,那放棄繼承行為是否有效??

提問人還有一定法律知識的,畢竟現行法律體系有條法律規定,針對負有債務而放棄繼承行為有可能被認定無效。第一是《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法典〉繼承編的解釋(一)》第三十二條規定“繼承人因放棄繼承權,致其不能履行法定義務的,放棄繼承權的行為無效。”第二是《中華人民共和國民法典》五百三十八條規定“債務人以放棄其債權、放棄債權擔保、無償轉讓財產等方式無償處分財產權益,或者惡意延長其到期債權的履行期限,影響債權人的債權實現的,債權人可以請求人民法院撤銷債務人的行為。”

看到這里,你是不是認為法律已經規定得很清楚,這還有值得討論的空間么?哈哈,某種意義上,法律就是一種文字游戲,入局之人可能對此都有不同解釋。首先問題來了,什么叫法定義務?有的法官理解成只要生效判決確定的履行債務義務,那就是法定義務。當然,更多法官包括最高人民法院也傾向于認定該法定義務所針對的是夫妻之間的扶養義務、子女對父母的贍養義務、父母對未成年人的撫養義務。蔡律師早年寫就債務人放棄繼承遺產,債權人能否主張放棄繼承無效?》對此問題作了進一步分析及闡釋。

本文實質是老飯新炒,列舉泉州中院2024年最新案例對該問題作進一步解析。不要以為債務人放棄繼承行為有效這個觀點已是眾所周知、行內共識。否則本案一審法院就不會仍然支持債權人有權撤銷債務人放棄繼承行為。還好,泉州中院站位高、審判經驗豐富,最終撤銷一審判決,泉州中院認為債務人放棄繼承權行為具有一定的人身性質,是人格自由的表現,并非無償處分行為,而是一種拒絕獲取利益的行為。……人格權相對于財產權,顯得更具有根本性,更應受到保護,故放棄繼承行為不能被債權人撤銷。

一審法院:根據《中華人民共和國民法典第五百三十八條“債務人以放棄其債權、放棄債權擔保、無償轉讓財產等方式無償處分財產權益,或者惡意延長其到期債權的履行期限,影響債權人的債權實現的,債權人可以請求人民法院撤銷債務人的行為”。本案中,王某治將其應享有的財產份額以放棄繼承的形式無償讓與給黃某珍、王某蓮等人,該放棄財產權益行為造成了王某治償債能力下降直至喪失,現王某治名下無其他可供執行的財產,案件執行難以推進。王某治該行為明顯具有轉移財產逃避債務的目的,損害了鄭某婷的合法權益,鄭某婷可在債權范圍內行使撤銷權,對鄭某婷訴求撤銷王某治對址在福建省泉州市豐澤區**路**號的房屋做出放棄繼承的聲明,合法有據,予以支持。

泉州中院2023閩05民終7905號判決繼承權系源于血緣、婚姻等身份關系產生,本身是一種兼有身份權與財產權性質的權利。繼承人接受遺產,是財產權利與財產義務的接受,是權利義務相一致原則的體現。放棄繼承權,又稱拒絕繼承權、拋棄繼承權,是指繼承人作出放棄自己繼承被繼承人遺產權利的意思表示。我國1985年《中華人民共和國繼承法第二十五條也規定了繼承人有放棄繼承的權利,2021年實施的《中華人民共和國民法典第一千一百二十四條亦作了同樣的規定,即法律賦予繼承人享有繼承被繼承人遺產的權利的同時,也賦予了繼承人對自己的繼承權進行放棄的自由。繼承權的放棄,是繼承人表達自由意志,行使繼承權的一種表現。由于繼承權具有身份屬性,放棄繼承放棄的是繼承權,是以人格為基礎,對與身份權有關的財產權的放棄,兼具有身份性和財產性,是一種復合性質的行為,旨在拒絕單方面賦予利益的法定權利。放棄繼承權行為具有一定的人身性質,是人格自由的表現,并非無償處分行為,而是一種拒絕獲取利益的行為。放棄繼承權雖可能導致繼承人責任財產不足以清償債務,但該行為不同于普通的財產處分行為,亦不屬于無償轉讓財產的性質,也無法簡單等同于放棄到期債權等無償處分財產權益,不宜簡單認定放棄繼承權的行為無效。而撤銷權是以債權為基礎,旨在保護債權人債權實現的財產權利,人格權相對于財產權,顯得更具有根本性,更應受到保護,故放棄繼承行為不能被債權人撤銷。王某治明確表示放棄對涉案房產財產份額的繼承的行為,因具有人身專屬性,且系其真實意思表示,不違反法律法規的強制性規定。鄭某婷主張撤銷王某治放棄繼承之行為,并要求王某治支付鄭某婷行使撤銷權的律師費用,于法無據,本院不予支持。

福州律師蔡思斌

2024年7月19日

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福州律師評析:被繼承人立遺囑時明知被繼承房屋將拆遷,繼承人能否依據遺囑繼承拆遷權益? http://www.tkselect.com/?p=12587 Fri, 05 Jul 2024 03:16:43 +0000 http://www.tkselect.com/?p=12587 福州律師蔡思斌評析:

關于立遺囑后房屋被拆遷,繼承人能否拆遷權益這一問題,目前司法實踐主流觀點是 “標的物所有權人在遺囑中將標的物處分給他人后,又以補償協議形式同意將標的物拆遷,這應被視為其在立遺囑后又以行為作出了與立遺囑時相反的意思表示,并導致了標的物的滅失。”此種情況視為遺囑被撤銷。對此,最高人民法院民事審判第一庭編《民事審判實務問答》(法律出版社,2021年7月第一版)及《人民司法》2023年2月第5期(總第988期)《遺囑中的房屋被拆遷獲得補償金的繼承規則》均表達這一觀點,本案一審法院即是持此種觀點。

但二審法院基于本案特殊因素并沒有直接依據上述觀點簡單認定遺囑被撤銷。二審法院從立法本意出發,認為撤銷遺囑,行為人積極追求的是與遺囑相反的結果,該行為將導致繼承人權利落空,無法按照遺囑繼承財產。而本案被繼承人同時立有公證遺囑和公證委托書,其委托張某辦理拆遷房產所有事宜,表示其明知拆遷所得房產將發生變化。此種情況下依然將房產以遺囑方式將房產留給相應繼承人。足以說明其真實意愿是將相應征收補償權益交由相應繼承人繼承。

但要提醒的是,并非所有二審法官在斷案時都會如此仔細去琢磨立法本意,分析被繼承人的真實意愿。為避免風險,建議在立遺囑時直接明確“若將該房屋遇政府拆遷、征收,相應權益亦歸由XXX繼承所有,立遺囑人簽訂征收拆遷、征收補償協議的行為不視為撤銷遺囑。”如此,似可萬無一失。

案情簡介:

黃某2、黃某3系被繼承人黃天與其前妻的婚生女,張某與黃天系夫妻關系,黃某1系張某所生育子女,系黃天繼子,由張某與黃天撫養長大。黃天于2018年9月23日死亡。

黃天曾于2010年6月17日到廣東省深圳市深圳公證處辦理遺囑公證手續,公證書編號為(2010)深證字第92841號,遺囑內容為其名下位于廣東省深圳市福田區房屋屬于其的50%份額由黃某1、張某繼承。2010年10月14日,黃天作為被拆遷人簽訂《拆遷補償安置協議書》,約定以產權調換方式作為補償方案,后基于該協議分得安置房即深圳市城市春天花園29F房產,該房屋產權于2017年1月17日登記至黃天名下。

后黃某1、張某與黃某2、黃某3就上述房產繼承發生爭議,黃某2、黃某3主張《遺囑》載明房產已滅失,上述房產應適用法定繼承。黃某1、張某主張《遺囑》載明房產實際已轉化為上述房產,上述房產應按照遺囑方式繼承。

一審法院觀點

《最高人民法院關于貫徹執行<中華人民共和國繼承法>若干問題的意見 》第39條規定:遺囑人生前的行為與遺囑的意思表示相反,而使遺囑處分的財產在繼承開始前滅失,部分滅失或所有權轉移、部分轉移的,遺囑視為被撤銷或部分被撤銷。本案中,黃天在遺囑中將標的物處分給他人后,又以補償協議形式同意將標的物拆遷,這應被視為其在訂立遺囑后又以行為作出了與訂立遺囑時相反的意思表示并導致了標的物的滅失。遺囑中所涉標的物被拆遷后置換獲得的城市春天花園29F房產與原標的物為不同的物,對黃天而言,該房產系其訂立公證遺囑后新獲得的財產,由于黃天事后并未明確表示標的物被拆遷后置換的房產作為遺囑的組成部分,或重新訂立新遺囑予以分配,故不能將城市春天花園29F房產作為遺囑中標的物的變更,本案應視為黃天以自己的行為撤銷了之前簽訂的公證遺囑。張某及黃某1主張應按照公證遺囑繼承該房產,缺乏法律依據,一審法院不予支持。

二審深圳中院觀點:

關于涉案被繼承人黃天的遺囑是否被其簽訂拆遷補償協議的行為所撤銷的問題,本院分析如下:

首先,我國繼承法規定了遺囑的形式要件,還規定了遺囑人可以撤銷、變更自己所立遺囑。立有數份遺囑,內容相抵觸的,以最后的遺囑為準。自書、代書、錄音、口頭遺囑,不得撤銷、變更公證遺囑。上述規定表明遺囑應當意思表示明確,變更、撤銷遺囑應當用明示方式,民法典修改取消了公證遺囑的優先效力,但也規定了立有數份遺囑的,內容相抵觸的,以最后的遺囑為準。可見,規定遺囑繼承的立法原意是尊重當事人意思自治,遵循當事人的真實意思表示,在已有遺囑情況下,需要再立一份遺囑或者等以同于遺囑效力的其他有效方式才能撤銷、變更之前所立遺囑。從涉案房屋拆遷到被繼承人黃天去世,黃天有充分的時間對其財產進行重新處分,但其沒有修改或者重新訂立遺囑就房屋拆遷所得房產作出新的意思表示,足以認定其并未用明確的意思表示變更將涉案房產指定由張某及黃某1繼承的意愿。

其次,《最高人民法院關于貫徹執行<中華人民共和國繼承法>若干問題的意見 》第39條規定,遺囑人生前的行為與遺囑的意思表示相反,而使遺囑處分的財產在繼承開始前滅失,部分滅失或所有權轉移、部分轉移的,遺囑視為被撤銷或部分被撤銷。上述規定解決了司法實踐中立遺囑人并未作出明確意思表示的情況應當如何認定的法律適用問題,需要滿足生前行為與遺囑意思表示相反并造成遺囑處分的財產滅失,部分滅失或所有權轉移、部分轉移的條件,適用時應當嚴格遵循繼承法的立法原意以及民事法律行為意思表示的解釋原則,并符合日常生活經驗與一般社會認同。

按照繼承法的立法原意,符合上述第39條所指的遺囑人生前行為應是遺囑人自身的一種主動行為,行為人積極追求的是與遺囑相反的結果,該行為將導致繼承人權利落空,無法按照遺囑繼承財產。房屋拆遷過程中,拆遷協議由拆遷人和房屋所有權人簽訂,既符合法律規定,又是一種通行做法。簽訂拆遷協議的行為,僅能說明同意配合拆遷,接受拆遷安置的后果,其設立的民事法律關系是拆遷補償的法律關系,而不涉及遺產由誰繼承的意思表示,更不是以滅失遺囑處分的房產為目的。在解釋該行為是否具有撤銷遺囑的意思表示時,應當以簽訂拆遷協議這一行為的性質與目的,確定意思表示的含義。本案被繼承人黃天僅為配合涉案房屋的拆遷,并非在無任何外部因素的情況下自行將房屋拆除以改變其之前所立遺囑,其并不主動追求張某與黃某1不能繼承涉案房產的后果。對黃天而言,其認為拆遷所得房產將替代原有房產,在原有房產上設定的權利與義務將在新獲得的房產上得到承繼,更符合日常生活經驗與一般的社會認同。另外,本案之所以發生爭議的原因是拆遷行為改變了房產的形式,而黃天未能再立一個新的遺囑明確城市春天花園**產的繼承人,在考察拆遷行為是否足以撤銷所立遺囑時,其實就是要考量黃天訂立遺囑時的意愿是否能夠延續到拆遷后得到的城市春天花園29F房產上。黃天同時立有公證遺囑和公證委托書,其委托張某辦理拆遷房產所有事宜,表示其明知拆遷所得房產將發生變化,依然將房產以遺囑方式留給張某與黃某1繼承。據此,將其同意拆遷補償的行為推定為與其遺囑意思表示一致,延續其將遺產留給張某與黃某1繼承的本意,更符合其行為的真實意思。

另外,黃天配合城市更新和舊城改造的政策需要,同意接受拆遷導致被拆遷房產置換成回遷房,城市春天花園29F房產是福華路福華小區3-401號的50%房產的轉化,兩者產權均屬于黃天所有,沒有發生變化。從物權登記角度,拆遷安置后新獲得的房產與遺囑中房產的確屬于不同的物,但是新房產的物權來源于遺囑中確定的房產,權利具有承繼性,僅僅是財產權利在形式上發生轉換,即遺囑所處分房產的財產權利與利益在法律上并未消滅,財產并未滅失,亦未發生所有權的轉移或者部分轉移。在被繼承人確定對新獲得的安置回遷房產享有所有權的情況下,僅僅因為財產形式發生轉化,即認為財產滅失的觀點,不符合本案事實,本院不予采信。綜上,根據本案情況不足以認定黃天作出了與其遺囑意思表示相反的行為,撤銷了本案遺囑。

索引案例:(2020)粵03民終20486號,以上涉及名字均為化名

 

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福州律師評析:被繼承人產權房屋因有改、擴建行為,法院竟然不予分割處理,這合理么? http://www.tkselect.com/?p=12494 Mon, 24 Jun 2024 07:15:52 +0000 http://www.tkselect.com/?p=12494 老家親戚咨詢一個案件,房屋產權原來是父親名下,屬于夫妻共同財產,但這十余年都由老大一家居住使用。老大居住期間,對房屋做了一定的改擴建。母親早已逝世,父親于2022年過世后,其他子女想處理房屋繼承問題,為此訴至法院。當事人本以為這簡單,雖不至手到擒來,但也不過是走走程序而已。

但讓當事人萬萬沒想到,一二審法院都不支持他們分割房屋的請求。

一審法院:不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅,須經依法登記方發生法律效力。案涉房屋(現中山路23號)雖與原房證字第11770號產權證所登記房屋為同一地址,但原房證字第11770號產權證所載房屋已經擴建、改建,其中衛雜間(面積8.33平方米)被拆除,該部分物權已消滅。從測繪報告來看,現房屋的結構、層數、四至長度、實際面積與原房證字第11770號產權證登記情況不符,雙方當事人未提供有關部門認可現建筑為合法建筑及擁有合法產權的依據,故原告依據原房證字第11770號房屋所有權證要求繼承享有中山路23號房屋產權份額的訴訟請求不予支持。

二審法院:……上訴人(原告)對案涉217路425號房屋享有繼承權。但鑒于案涉房屋因被改建、擴建,且其中衛雜間(面積8.33平方米)拆除,經一審委托測繪,該房實際面積與產權登記情況存在不符,而對于不符部分是否屬于違章建筑的認定和處理屬于國家行政機關的職權范圍,故該房的現狀不具備進行分割的條件,一審對于上訴人要求繼承分割該房的訴求未予支持,并無不當。當事人可待房屋產權完備后另行處理。

總結一二審法院意見,就是法院認可案涉房屋地址雖有變更,但確系同一地址。雖然原房屋有產權證,但后面發生改擴建,房屋實際情況已與原產權證不符,而對于不符部份雙方當事人沒有提供是否合法的證據,而認定是否屬于違章建筑那是行政部門的職權范圍。法院承認當事人有繼承權,但現在相關建筑沒有合法手續,法院就無法分割了。

法院處理手法很雞賊吧,法院不沾這渾水,你們當事人自己先將手續弄合法了,沒有任何問題我們再來處理。可這能解決問題么,法院本來就是定紛止爭,處理糾紛,并不是可以將所有糾紛都推給行政部門的。法院這樣判了省心省力,那當事人怎么辦。房屋已被老大使用幾十年,用于出租也有實際收益,他肯定不會去積極處理,重新辦證。而且這種有加建房屋,讓房產登記部門認可再重新辦證的機會微乎其微。如此,房屋就這樣讓老大一直占著,其他子女都不能分割,都不能有任何收益,這又公平么,這又合理么。

其實,這不算新問題,該種情況其他地方法院都已經有很成熟的處理方法了。

《北京市高級人民法院關于審理繼承糾紛案件若干疑難問題的解答》(2018年6月頒布)

“11、:作為遺產的城市住宅平房未經審批翻建、改建、擴建,沒有取得新的產權證或者經明確無法辦理新產權證,繼承人要求繼承該房屋,如何處理?

答:作為遺產的城市住宅平房未經審批翻建、改建、擴建,沒有取得新的產權證或者經明確無法辦理新產權證的,繼承人要求繼承該房屋及分割使用的,人民法院應予支持。但人民法院應在判決中明確,該判決不作為拆遷補償依據;并明確對于該房屋是否屬于違章建筑、能否取得房產證、應由相關行政主管部門依相關規定確定。”

這理由其實很簡單。“未經審批翻建、改建、擴建的房屋,屬于違章建筑,建造人違法建造的事實行為應受到否定性評價,往往無法獲得不動產物權登記。但違法建筑在被有權機關依法拆除之前仍應作為一種財產性權益進行看待,在所有權人死亡后,應列入遺產范圍,當事人要求確認分割使用份額的,法院應予支持,以避免該財產處于無主狀態。但為防止當事人利用法院判決將違章建筑合法化,法院在確定繼承分割該房產同時,應在判決論理部分中明確,該判決不作為拆遷補償依據;并明確對于該房屋是否屬于違章建筑、能否取得房產證、應由相關行政主管部門依相關規定確定。”

這觀點其實也無新奇之處。福建省高級人民法院在2019閩民申2297號案中同樣秉持該觀點:“本案中,訟爭房屋建設雖未經合法審批手續,屬于違法建筑,但違法建筑在被有權機關依法拆除前仍具有一定的使用價值,應作為一種財產性權益進行看待;同時,基于維護正常的財產秩序和避免社會資源的浪費,對違法建筑人的事實上的占有狀態亦應給予一定的法律保護,故陳某花以繼承人身份訴請對訟爭房屋的居住使用權益進行分割,不違反法律的規定。二審法院在查明訟爭房屋出資建設情況的基礎上,認定該房屋屬劉某輝與陳某花夫妻共同財產,并將屬于劉某輝部分的財產性權益的使用價值在繼承人之間分析亦無不當。”

回到本案中,當事人錯就錯在直接要求繼承產權份額。當事人現在其實可以另起爐灶,重新提起訴訟,要求分割案涉房屋使用權,如此法院就避無可避應該予以處理的。

 

福州律師蔡思斌

2024年6月15日

 

 

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有簽字能力,但贈與協議卻只按指印,該協議能否成立?–蔡律師辦案所感 http://www.tkselect.com/?p=12438 Fri, 14 Jun 2024 03:13:56 +0000 http://www.tkselect.com/?p=12438 最近經辦一個案件,我們委托人小林系奶奶鄭氏已過世小兒子的孩子。小林手上持有公證遺囑,奶奶鄭氏將案涉房屋全部交由孫子小林繼承。案件似乎挺簡單,作為律師,我們只要證明被繼承人死亡、法定繼承人關系及身份信息、房屋產權信息基本就完活了。可惜,真正的案件往往并非如此簡單。

訴訟中,當事人伯伯老林(鄭氏長子)拿出一份協議,稱其母親也就是當事人奶奶鄭氏承認這房屋他占有三分之一的份額,并同意在房屋出售后將相應款項給他。不過,這協議并無奶奶鄭氏簽字,全文為伯伯老林字跡,包括奶奶簽名也是伯伯所書,但指印據伯伯陳述是奶奶所按。根據我們在案資料可以得知,奶奶是有一定文化,能夠書寫自己名字的,協議打印日期是2023年7月10日,而奶奶于2024年3月因病過世,期間有昏迷情形。

那么現在問題來了拋開協議內容不論,單就本份協議而言,我方不認可奶奶指印真實性,誰負進一步舉證責任?在當事人有簽字能力而只按指印時該協議能否生效?

第一個問題,我們認為伯伯應負進一步舉證責任,其有責任就指印真實與否申請鑒定的。

根據《民事訴訟法》解釋第九十一條“……主張法律關系存在的當事人,應當對產生該法律關系的基本事實承擔舉證證明責任……”應當由其承擔相應舉證責任。

《協議》性質屬于私文書證,最高人民法院《新民事訴訟證據規定理解與適用》一書第807頁已明確規定“私文書證由援引一方對其真實性負有證明責任。在對私文書證的真實性發生爭執而法官無法判斷時,由援引私文書證的當事人承擔繼續證明的責任。如對簽名或者印章真偽發生爭執,申請鑒定的義務通常在于援引私文書證的一方當事人。”在《協議》真實性存疑的情況下,應當由被告伯伯方舉證證明指印真實。

我們在證據質證時已經明確表示不認可該份協議真實,我們以為法官會詢問雙方是否申請鑒定,但法官對是否申請鑒定并沒有發問也沒有咨詢當事雙方意見。對此我們有點納悶,法官是不是內心已有自己確信故忽略該問題呢?

第二個問題:假設指印是真實的,在當事人有簽字能力而只按指印時該協議能否成立生效?

如果單純片面依據法律,似乎并沒有爭議之處,畢竟《民法典》第四百九十條?“當事人采用合同書形式訂立合同的,自當事人均簽名、蓋章或者按指印時合同成立。”明確規定合同三大成立方式是簽名、蓋章、按指印,并未規定當事人具有簽字能力時不能單以按指印作準。

但本案又有其特殊之處,該份協議是贈與性質,是所謂奶奶鄭氏將自己產權份額無償給老林三分之一產權份額,牽涉到80萬左右利益。而奶奶此前本意一直是要將房屋傳承給自己孫子小林(其父親早年過世),此前奶奶因長子老林對其有毆打辱罵行為,于2023年5月提起訴訟要求老林一家搬離訟爭房屋。雙方矛盾比較激烈,不大可能在此期間奶奶又同意贈送給老林三分之一產權份額。現代社會中,一般按指印不會單獨使用,除非當事人不具有書寫能力。但奶奶此前在與爺爺簽署財產約定協議、立遺囑、簽署起訴狀等時均是以簽字方式,并無單獨按指印慣例。而且,奶奶后期重病甚至陷入昏迷、不省人事直至死亡,兒子完全有接觸奶奶并私下控制按指印的機會,即便該指印是奶奶指印,也不能就此證明是奶奶真實意思表示。

庭審中法官雖然對指印真假沒有提出是否經過鑒定,但對于該指印問題也是比較慎重,重點詢問兒子為什么沒有錄像,為什么只是按指印沒有簽字?兒子回復得挺寬泛的,稱其實當時以為媽媽答應了就可以,根本沒有想到錄像、簽字,甚至按指印自己都沒有要求,是媽媽自己按的。這樣的回答,我就不知法官信不信了。

并不是所有問題法律上都有明確規定,能夠得到標準答案的。對于個案,只能交由法官結合個案具體情況,根據雙方交易慣例,依據生活常理及社會常識來進行綜合判斷。

這個案件背景材料當然不止這些,還有很多相關細節。等案件判決出來了,就案件爭議焦點及經驗教訓,蔡律師至少可以再寫兩篇文章的。

 

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